Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кому полагается обязательная доля в наследстве?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Какую цель имеет выделение обязательной доли

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

Наследование по завещанию

Наследование является волеизъявлением наследодателя. Он сам решает, кому отдать, в каких долях и пр. вопросы.

Составление завещания не считается легкой процедурой, потому что необходимо учитывать все правила составления данного документа. Если что-то не будет соблюдено, то суд вправе отклонить данное завещание.

Составление данного документа происходит по инициативе наследодателя, который должен быть дееспособным. Никто не может присутствовать при составлении завещания, чтобы не оказывать давление на наследодателя.

В домашних условиях составлять завещание запрещено. Но не в стандартных условиях это сделать можно, например, пребывая в больнице, доме отдыха, находясь в доме престарелых, дальнем плавании, экспедиции. После того, как документ составлен, он заверяется нотариусом.

Если в составленном документе имеются недочеты, то государство вправе самостоятельно на основе закона определить порядок наследования:

  • если в завещании не написано, в каких долях распределено имущество, то оно делится поровну между наследниками;
  • если в завещании не уточнено, кому достанется наследство, а главный претендент откажется, в таком случае государство передает имущество в соответствии с законом;
  • если завещание составляется повторно, а наследодатель не указал этого, то данный документ действует только в тех пунктах, которые не противоречат новому документу.

Завещание может быть отклонено в нескольких случаях:

  • суд признал его недействительным;
  • суд признал его ничтожным завещанием, т.е. таким, в котором определенные пункты считаются недействительными.

Изменение очередности наследования по закону

Очередность наследования по закону может быть изменена завещанием (читайте «Наследование по завещанию»), выделением долей обязательным наследникам, иными обстоятельствами.

При наследовании по закону бывают «недостойные наследники, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию себя наследниками или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке). Тогда очередность наследования может быть полностью или частично изменена».

Размер обязательной доли

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Какой определен срок вступления в наследство по закону?

Вступление в права наследника осуществляется только в срок, который предусмотрен законодательством.

Именно в этот период наследник должен совершить набор активных действий, которые направлены на выражение воли по приобретению определенного законом или завещанием объема наследственной массы.

Этот срок равен полугоду с момента, когда умер наследодатель (ст. 1153 ГК).

Внимание

На основании п. 1 ст. 1154 ГК, лицо, выступающее в качестве наследника, вступает в наследственное дело в тот срок, который установлен на законодательном уровне.

Выделяют следующие даты, которые могут считаться началом срока вступления в наследственное дело:

  1. Дата смерти наследодателя;
  2. День, когда вступило в юридическую силу судебное решение, признающее лицо в качестве умершего;
  3. День, предполагаемой гибели лица, который установлен решением суда, вступившим в силу.
Читайте также:  Нарушение правил остановки и стоянки ТС

Обратите внимание, когда решение выносится судом, днем открытия наследственного дела будет являться не день, который указа в решении, а тот в который это решение будет признано вступившим в юридическую силу. Существуют другие сроки, используемые для вступления в наследственные права:

Существуют другие сроки, используемые для вступления в наследственные права:

  • Шестимесячный срок, для тех лиц, которые получили права на наследственную массу в результате непринятия или отказа от нее предыдущей очереди наследников (ст. 1117 ГК). Период в течение которого необходимо заявлять свои права начинается со дня отказа от имущества;
  • Трехмесячный период для тех лиц, которые призваны к наследованию имущества в результате непринятия наследниками предыдущей очередность имущественной массы (п. 3 ст. 1154 ГК). Период в течение которого необходимо заявить свои права начинает свое действия после истечения полугода;
  • Шестимесячный срок, для тех наследников, которые были зачаты в момент жизни наследодателя, но появившихся на свет уже после его смерти (ст. 1116 ГК);
  • Установлен специальный период вступления в наследственные права для тех лиц, которые приобретают имущество в порядке трансмиссионного наследования. На основании ст. 1156 ГК, они могут заявить свои наследственные права в период действия срока, установленного для первоначального наследника. Когда этот срок менее трех месяцев, то он увеличивается еще на три месяца, но не может быть более полугода с момента появления прав.

Законом разрешается восстановить срок в случае его пропуска(ст. 1155 ГК).

Восстановление срока допускается только в судебном порядке при наличии обстоятельств, которые суд сочтет уважительными.

Допускается восстановить срок и без обращения в суд. Для этого необходимо письменно оформленное согласие всех наследников, которые вступили в имущественные права во время.

Наследование по завещанию: общая характеристика

Завещать что-либо человек может, оформив свою волю в письменном виде. Наследники могут вступить свои права на основе завещания после того, как наследство будет считаться открытым. Право наследования на основе завещательного документа приоритетнее аналогичного права на основе закона.

Важно: независимо от тех, кто указан в завещании в качестве наследников, на имущество всегда будут иметь право обязательные наследники (лица на иждивении, неимеющие возможности работать). Им принадлежит обязательная часть, независимо от того, наследниками какого типа они являются.. Обязательными наследниками считаются:

Обязательными наследниками считаются:

  • Несовершеннолетние дети умершего;
  • Иждивенцы завещателя, неспособные работать;
  • Супруг, не имеющий способности работать;
  • Неимеющие способности работать родители;
  • Неимеющие способности работать дети.

Наследодатель на бумаге сам определяет порядок, в котором будет происходить наследование имущества. Он определяет кто и в каком порядке будет наследовать его имущество, и какое именно.

Какую пошлину нужно заплатить при оформлении наследства у нотариуса

Для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, заявитель должен оплатить госпошлину. Без свидетельства зарегистрировать имущество на свое имя невозможно.

Размер госпошлины зависит от степени родства наследника по отношению к умершему лицу:

Наследники первой и второй очереди должны оплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тыс. руб.).

Наследники последующих очередей — 0,6%.

Стоимость имущества определяется специализирующимися организациями на день смерти наследодателя. Оценкой занимается БТИ, а также организации, имеющие государственную лицензию на осуществление таких действий.

Обязательные наследники по завещанию

Чаще всего вопросом, кто такие обязательные наследники, задаются в ситуациях, когда после смерти наследодателя обнаружилось его завещание, в котором осталась его последняя воля.

И иногда случается так, что в завещании указано одно лицо, а обязательным наследником является другой человек. Так кто теперь унаследует имущество?

По Гражданскому Кодексу РФ при наличии правильно составленного завещания право на наследство получают только те, кто указан наследодателем в качестве своего правопреемника.

Однако если наследодатель забудет указать в завещании тех, кто имеет право на обязательную часть от оставшегося имущества, то они с легкостью смешают все карты наследникам по завещанию. Поэтому:

Несмотря на то, что любой гражданин РФ имеет право на свободу выбора наследника, однако если у него имеются обязательные наследники, то он обязан оставить им ½ от доли наследства, которую они получили бы по наследству.

Кроме того, наследодатель может лишить определенные лица права на наследство. Однако, чтобы обязательные наследники не могли получить свою долю, их нужно признать в суде недостойными наследниками.

Понятие «обязательные наследники» было введено для гарантии незащищенной части населения. Например, рассмотрим ситуацию: живет пара престарелых супругов. И один из них умирает, оставив завещание, где указал в качестве наследника своего младшего брата. Очевидно, что интересы супруги были ущемлены, а ее нетрудоспособность лишает ее шанса на самостоятельное обеспечение себя. Именно в подобных ситуациях закон вводит право на обязательную часть, и позволяет нетрудоспособной женщине получить хотя бы часть от имущества.

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Читайте также:  Как правильно сдать квартиру: пошаговая инструкция

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Пропущенный на принятие наследства срок в случаях, предусмотренных в законе, может быть восстановлен судом по заявлению пропустившего срок наследника. При этом срок на принятие наследства может быть восстановлен, если суд признает причины пропуска уважительными и наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Статья 1155 ГК РФ не содержит конкретного перечня причин, по которым суд может продлить срок на принятие наследства, однако в судебной на практике такими причинами являются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка и т.п.).

Как следует из п. 2 статьи 1155 ГК РФ, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. По общему правилу, при процедуре подписания документа о согласии других наследников на продление срока на принятие наследства должен присутствовать нотариус, либо подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Вопросам принятия наследства по истечении установленного срока посвящен раздел 7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Александр Отрохов, 06.10.2018г.

Приобретение наследства или отказ от него

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять, т.е. гражданин должен проявить, выразить волю, совершить действие, направленное на приобретение наследуемой массы или отказ от наследства.

Принятие наследства является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны — наследника.

В тех случаях, когда волеизъявление не соответствует внутренней воле субъекта, принятие наследства может быть признано недействительным как сделка, совершенная под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, насилия и т.п.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК).

Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть юридическими

или фактическими.

В первом случае в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей нотариусу соответствующего заявления наследника.

Фактическое

принятие наследства — совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (вступил во владение наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя и т.д. — п. 2 ст. 1153 ГК).

Комментарий к ст. 1142 ГК РФ

1. В качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица, которые разделены на несколько очередей.

В комментируемой статье говорится о наследниках первой очереди, к числу которых относятся наиболее близкие наследодателю люди: дети, супруг и родители.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни (см. комментарий к п. 1 ст. 1116 ГК). Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Для того чтобы наследование по закону детей после родителей или родителей после детей стало возможным, необходимо документально подтвердить происхождение детей от родителей в установленном законом порядке.

Законодатель в комментируемой статье имел в виду в первую очередь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Материнство (то есть происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетельских показаний или иных доказательств.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Признание брака между родителями ребенка недействительным не влияет на права ребенка (в том числе и на наследственные), если ребенок рожден в таком браке либо в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК). Таким образом, дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в следующих случаях:

1) если заявление о регистрации рождения ребенка подается совместно отцом и матерью ребенка;

2) если получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, признания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления ее места нахождения и т.д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства либо по решению суда);

3) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться невозможной или затруднительной.

Установление отцовства производится по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда (п. 3 ст. 48 СК РФ).

Не призываются к наследованию родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них к моменту открытия наследства. С точки зрения наследственного права они считаются недостойным наследниками (ст. 1117 ГК РФ, см. комментарий к ней).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему), в соответствии с которым при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые законом возложены на его родителей, и приобретает все права, которыми пользуется родитель.

Читайте также:  Как получить налоговый вычет на детей?

Таким образом, у родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставшееся после смерти наследодателя. При этом одновременно прекращается правовая связь усыновленного с его кровными родителями и другими родственниками. В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) усыновленный и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1147 ГК (см. комментарий к нему) в случаях, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Семейным кодексом РФ предусмотрено два таких случая. Так, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в семью и проживало на положении усыновленного. При отсутствии юридически оформленного усыновления на наследство такие лица претендовать не могут.

Как по завещанию получить наследство?

Если завещание составлено, о смерти завещателя оповещает нотариус всех, на чье имя оно составлено. Подать заявление о принятии наследства следует в течение шести месяцев с момента смерти автора документа. Список документов, которые понадобятся для принятия наследства, выдает нотариус. Если решили принять наследство, будьте готовы заплатить нотариальный сбор: 0,3–0,6% от стоимости имущества. За удостоверение о принятии наследства также нужно заплатить 100 руб.

Пример. Максим получил письмо о том, что его дедушка скончался, в этом письме были указаны контакты нотариуса. Наследник живет в Германии, а дедушка жил в Санкт-Петербурге, поэтому пришлось лететь на самолете. Нотариус объяснил, что по завещанию Максиму причитается однокомнатная квартира и наследство нужно принять. Стоимость недвижимости оценили в 6 млн руб. и заплатить Максиму за полученное наследство нужно 0,3% от общей суммы, или 18 тыс. руб. Плата за удостоверение о принятии наследства составит 100 руб.

Оспаривание обязательной части наследства

Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:

  1. Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
  2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок — 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.

Чем отличается наследство по закону и завещанию?

Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.

В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.

Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *